Profile cover photo
Profile photo
ООО "Юридическая группа "ГОРОД СЕГОДНЯ"
2 followers
2 followers
About
Posts

Опцион как новая конструкция в российском законодательстве.
В гражданском законодательстве относительно недавно появилась новая конструкция – опцион на заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ).
О том, что такое опцион на заключение договора, в чем его отличие от предварительного, опционного договора и абонентского, в каких ситуациях его можно использовать пойдет речь далее.

Из легального определения следует, что это соглашение, в силу которого одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом, а другая сторона вправе заключить этот договор путем акцепта такой оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые предусмотрены опционом (ст. 429.2 ГК РФ).

То есть, опцион на заключение договора это соглашение, в силу которого одна сторона предоставляет другой стороне (держателю опциона) безотзывную оферту на заключение договора в будущем, но на условиях, заранее согласованных в опционе.

Проще говоря, опцион представляет собой право на заключение договора в будущем, за которое держатель опциона уплачивает другой стороне обусловленную сумму. И только если держатель опциона реализует свое право на акцепт, договор будет считаться заключенным на условиях, которые стороны уже согласовали заранее.

Держателю опциона заранее известны условия будущего договора, и он решает заключать договор или нет. Важно понимать, что опцион на заключение договора должен содержать все существенные условия основного договора (т.е. договора, подлежащего заключению), указанные в законе для договоров соответствующего типа (п. 4 ст. 429.2 ГК РФ).

Также необходимо отличать опцион на заключение договора как право на заключение договора, и опционный договор как особый вид договорной конструкции с обязательством до востребования (ст. 429.3 ГК РФ).

В опционном договоре одна сторона вправе потребовать от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий (уплаты денежных средств, передачи или принятия имущества, оказания услуг), и за право заявить требование уплачивает деньги, если не предусмотрена его безвозмездность.

Заявить требование одна сторона может только в течение определенного срока, указанного в опционе, из чего следует, что срок является здесь существенным условием. Если же такое требование не заявлено в указанный срок (например, 1 год), опционный договор прекращается.
более подробно с примерами и различиями от других форм договорного права на нашем официальном сайте по ссылке ниже:
http://www.yurgruppa.ru/opcion-na-zaklyuchenie-dogovora/
Add a comment...

Post has attachment
Договор возмездного оказания услуг является наиболее часто встречающимся в предпринимательской деятельности. Как доказать оказанные услуги в суде? Услуги, оказываемые исполнителем могут носить различный характер: услуги связи, информационные, консультационные, медицинские, транспортные и т.д. Однако иногда оказание услуг необходимо доказывать в суде. Как доказать оказание услуг по договору в суде?

Согласно статье 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Как видно из легального определения договора возмездного оказания услуг, содержащегося в Гражданском Кодексе РФ, на заказчике лежит обязанность оплатить услуги.

Если заказчик не оплачивает услуги по каким-либо причинам, однако услуги фактически оказаны, исполнителю приходится обращаться в суд с иском о взыскании задолженности по договору. Вопрос как доказать услуги ведь они зачастую не имеют материального результата.

Успех дела напрямую зависит от того, какие доказательства представит сторона истца в суд. Далее речь пойдет о том, как доказать услуги, чтобы взыскать задолженность по договору оказания услуг.

На исполнителе лежит обязанность оказать услуги, следовательно, необходимо представить в суд доказательства фактического оказания услуг в пользу ответчика. Такие доказательства должны преимущественно носить документальный характер, но и другие доказательства не стоит списывать со счетов.

Как доказать ? Таким доказательством является универсальный передаточный документ – акт оказанных услуг, подписанный заказчиком без замечаний к объему, качеству и стоимости. (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.12.2016 N Ф02-6857/2016 по делу N А78-4447/2016). Следует сказать, что в суде, указанный документ, подписанный сторонами, имеет первостепенное значение при определении факта оказания услуг.

Пункт 1 статьи 781 ГК РФ в качестве общего правила устанавливает, что оплата должна происходить после оказания услуг, но договором может быть предусмотрена предоплата или оплата по частям. Исполнитель, выставляет заказчику счет на оплату, при этом, если указанный счет оплачен заказчиком частично, это свидетельствует о признании услуг заказчиком. (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.06.2016 N Ф07-3634/2016 по делу N А56-53363/2015).

Тот факт, что ответчиком произведена частичная оплата оказанных услуг по представленным актам на выполнение работ принимается во внимание при удовлетворении исковых требований (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23.12.2016 N Ф09-10747/16 по делу N А60-58045/2015).

Акт сверки взаимных расчетов является отражением состояния расчетов между сторонами, показывает задолженность контрагентов по состоянию на определенную дату. При этом суды принимают во внимание указанный документ, подписанный сторонами и скрепленный печатями, только в совокупности с другими доказательствами, подтверждающими факт и объем оказанных услуг.

Самостоятельного значения в качестве доказательства обосновывающего факт оказания услуг акт сверки не имеет, он подтверждает лишь наличие долга. (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.04.2017 N Ф09-1032/17 по делу N А47-11826/2015)

Кроме того, при доказывании факта оказания услуг нельзя недооценивать и другие доказательства, например, письменную или электронную переписку сторон (заказ-наряды, заявки с гарантией оплаты услуг по факту их оказания), доказательства направления отчетов заказчику, счетов на оплату т.д. (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.12.2016 N Ф07-11439/2016 по делу N А56-94370/2015)

Заметим, что запрет на доказывание факта оказания услуг свидетельскими показаниями (например, работников исполнителя) законом не установлен. Это означает, что свидетельские показания также принимаются судами во внимание при доказывании факта оказания услуг, но только в совокупности с другими представленными доказательствами. (Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2016 по делу N А05-2818/2015)

Продолжение статьи с нашими, ставшими уже популярными, рекомендациями избежания трудностей на нашем официальном сайте:
http://www.yurgruppa.ru/kak-dokazat-okazanie-uslug-po-dogovoru-v-sude/
Add a comment...

Post has attachment
Оспорить Экспертизу реально!
Суды общей юрисдикции и арбитражные суды рассматривают огромное количество дел, и зачастую, чтобы судьи могли получить правильное представление об обстоятельствах дела назначается экспертиза.

Необходимо помнить, что экспертиза назначается только в случаях, когда необходимы специальные познания, а это значит, что экспертизу нельзя назначить для разрешения вопросов права, так как вопросы права судьи должны решать самостоятельно.

Эксперт должен обладать специальными познаниями в области науки, искусства, техники, строительства, ремесла и т.д. и это должно быть не голословно, а подтверждено соответствующими документами.

Судебным доказательством будет являться письменное заключение эксперта (экспертов), как результат исследования по поставленным вопросам, сформированный на основе проведенной экспертизы (ст. 55 ГПК РФ, ст. 64 АПК РФ).

Бывает так, что стороны, ознакомившись с заключением эксперта, недоумевают, как и почему эксперт пришел к таким выводам. Зачастую сторона не согласна с заключением эксперта.Бытует мнение о том, что отрицательное для одной из сторон заключение может предрешить проигрыш дела. Конечно шансы на выигрыш дела значительно уменьшаются, однако отрицательное заключение экспертизы по делу еще не означает, что дело проиграно, и имеет смысл не опускать руки и попытаться оспорить экспертизу.

О том, какие действия предпринять, если в процессе рассмотрения дела получено отрицательное заключение эксперта и как его оспорить экспертизу, расскажем далее.

Существует определённая очередность изложения письменного заключения эксперта. Письменное заключение эксперта складывается из нескольких частей: вступительную, мотивированную (само исследование) и завершающую (выводы), приложения к заключению.(документы подтверждающие полномочия эксперта и т.д.)

Как правило, суды при ознакомлении с заключением эксперта внимание уделяют лишь выводам, к которым пришел эксперт по итогам исследования по поставленным вопросам. В мотивированную часть смотрят достаточно поверхностно.

Задача стороны, намеревающейся оспорить заключение эксперта – изучить все части экспертизы и ее приложений, т.е. сам процесс и методы исследования, на основании которых эксперт пришел к определенным выводам.

Что для этого нужно сделать?

Во-первых, необходимо ознакомиться в полном объеме с материалами экспертизы. Прочитать и запомнить такой объем информации невозможно, поэтому необходимо либо получить копию заключения, либо самостоятельно фотографировать каждую страницу заключения эксперта, а не только выводы.

Мотивированная часть исследования является своего рода фундаментом, на котором держатся выводы. Конечно, ни судья, ни сторона в процессе не обладают такими знаниями, как эксперт, и не могут оценить правильность заключения эксперта.Поэтому изучать и анализировать мотивированную часть исследования необходимо с другим экспертом, который является специалистом в этой области.

Предоставить на изучение своему эксперту копии экспертизы. Он сможет указать на допущенные критические ошибки заключения судебного эксперта, недопустимые методы проведения экспертизы и «разбить» иные составляющие экспериментальной части, которые являются фундаментом исследования.

В случае, если такие ошибки все-таки обнаружены, существуют несколько способов оспаривания экспертизы (помним, что в соответствии с действующим процессуальным законодательством экспертное заключение не имеет заранее установленной силы (ст. 67 ГПК РФ, ст. 71 АПК РФ, ст. 17 УПК РФ))

Как вариант обратиться к другому эксперту и изготовить заключение своего специалиста на экспертное судебное заключение, суд может не принять данную рецензию, поэтому ее необходимо приобщать в приложениях к вашему отзыву в качестве письменного доказательства доводов изложенных в указанном отзыве на судебную экспертизу.(ограничение по письменным доказательствам закон не содержит)

Один из более предпочтительных вариантов – это пригласить своего эксперта в качестве представителя по делу для дачи пояснений по заключению эксперта и более детального развернутого ответа на судебное заключение экспертизы.

Объясняем в чем нюанс. Суд не имеет права отказать эксперту участвовать в заседании, если он привлечен к участию в деле как ваш представитель, что дает дополнительный бонус при оспаривании экспертизы, так как пояснить техническую сторону или тонкости и нюансы экспертизы может только специалист, детально разбирающийся в предмете исследования.

Если вы заявите его как эксперта (не представителя) суд вам откажет сославшись на тот факт, что заключение эксперта в деле уже есть и в повторном заключении суд не нуждается.

Важно понимать, что судебный эксперт может, в том числе и намеренно, допустить ошибки в исследовании, которые приведут к неправильному заключению. Эксперт может дать и заведомо неправильное заключение, сформированное под влиянием многих факторов, о которых не принято рассуждать вслух, но как говорят в народе «кто платит, тот и заказывает музыку».
Кроме того вы можете сделать следующее:
Еще рекомендации и советы как оспорить экспертизу на нашем официальном сайте :
http://www.yurgruppa.ru/osporit-ehkspertizu-realno/

Add a comment...

Post has attachment
Единоличная собственность - один из доводов в суде по которому сторона пытается исключить имущества из совместно нажитого.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в нашей практике ситуации, когда сторона пытается оспорить распространение режима общей совместной собственности на имущество, приобретенное в браке.

Имущество, принадлежавшее супругу до вступления в брак, а также доходы от продажи этого имущества в период брака не являются совместно нажитым (Единоличная собственность ). Соответственно, и имущество, приобретенное на такие денежные средства также не является совместным.

Проследить путь денежных средств, доказать или опровергнуть источник их получения и использовании на покупку определенного имущества - основная задача юриста/адвоката каждой из сторон.

Сторона, претендующая на имущество должна доказать, что к денежным средствам, на которое оно приобретено, никто иной (кроме самой стороны), отношения не имеет либо то, что имущество получено по безвозмездной сделке (единоличная собственность). Противоположной стороне, наоборот, необходимо доказать суду, что имущество приобретено за счет общего бюджета и о безвозмездности его получения речь идти не может.

Большим плюсом для стороны, которая доказывает приобретение имущества на личные денежные средства имущества, будет небольшой период времени между продажей личного имущества и приобретением на эти деньги имущества в браке.

Данные вывод также подкреплен наличием соответствующей судебной практики. «Полученные от продажи квартиры денежные средства являлись личной собственностью ответчика, поскольку совместно в период брака с истцом эти средства не наживались и общим доходом супругов не являлись. Срок между получением денежных средств от продажи добрачного имущества и оплатой по договору долевого участия в строительстве составил 5 дней». (Определение Верховного Суда РФ от 12.07.2016 N 67-КГ16-2)

При этом, если на приобретение имущества были затрачены как личные денежные средства одного из супруга, так и совместно нажитые денежные средства, суд будет определять доли в спорном имуществе с учетом размера денежных средств, внесенных каждым супругом.

В одном из дел, которые рассматривались Верховным Судом РФ в 2016 году, содержатся выводы о том, что доли сторон в праве собственности на спорное имущество подлежат определению пропорционально вложенным личным денежным средствам одного из супругов и совместно нажитым денежным средствам. В связи с этим суд, с учетом вложенных ответчиком собственных денежных средств, составляющих 94,41% стоимости квартиры, признал за ним право на 9441/10 000 долю в праве собственности на спорную квартиру. Учитывая размер вложенных в приобретение спорной квартиры в качестве доплаты совместно нажитых средств супругов, составляющий 5,59%, суд произвел раздел оставшейся доли спорной квартиры в соответствии со статьей 39 СК РФ. (Определение Верховного Суда РФ от 22.03.2016 N 67-КГ15-26).

Сторона, владеющая большей долей, в процессе рассмотрения дела может сделать заявление о незначительности вложений супруга, претендующего на малую долю в общее имущество и выплаты ему компенсации взамен доли. По данному заявлению стороны суд будет определять значительность вложений в общее имущество каждой стороны и принимать решение. В случае если суд придет к выводу о незначительности вложении супруга в общее имущества, он вправе отказать ему в признании права собственности на незначительную долю в этом имуществе.

Зачастую стороны доказывают приобретение имущества на личные денежные средства различными способами, однако это не значит, что будет судом будет принято во внимание все, на что ссылается сторона. Суд может оценить данные доказательства критически и признать недопустимыми при наличии оснований.
Подробнее в полном тексте статьи на официальном сайте по ссылке:
http://www.yurgruppa.ru/edinolichnaya-sobstvennost-dokazyvaem-v-sude/
Add a comment...

Post has attachment
Уважаемые друзья! Поздравляем с наступившим Новым 2017 годом. Желаем счастья, здоровья и успехов в Ваших делах!В Новогодние праздники с 03 января по 08 января мы готовы к работе для вашего блага в удобное для вас время. Мы готовы работать для вас в новогодние праздники по предварительной записи. Сообщаем, что вы можете записаться по телефону 89501192481 на удобное для вас время и наши специалисты встретят вас в нашем офисе по адресу г. Иркутск. ул. Киевская. дом 7, Деловой центр «Капитал Плаза» , офис 403БС 09 января мы будем работать в обычном режиме с 09-00 до 18-00 в будние дни.С Новым годом Вас!http://www.yurgruppa.ru/rezhim-raboty-s-3-yanvarya-po-8-yanvarya/
Add a comment...

Post has attachment
В настоящее время у кредитора по неденежному обязательству появился достаточно эффективный способ стимулировать должника к скорейшему исполнению решения суда, мы говорим в данный момент о таком мере правового стимулирования как Астрент (ст.308.3 ГК РФ).
Кредитор имеет право установить законную неустойку при первоначальном иске или позже, которую будет оплачивать должник в случае неисполнения им решения суда. Неустойка может составлять достаточно значимые суммы.
Данная мера введена законодателем для того, чтобы должнику было выгодно исполнить решения суда чем избегать его исполнения. Например: должник должен снести забор или передать по акту здания, не сделал в назначенный срок, придется заплатить 1000000 за каждую неделю просрочки исполнения.
О порядке применения указанной нормы с практическими примерами, мы расскажем более подробно в нашей статье на нашем официальном сайте по ссылке ниже.
http://www.yurgruppa.ru/astrent-sudebnaya-neustojjka/
Add a comment...

Post has attachment
законные проценты или применение ст.317.1 ГК РФ к договорам в разных редакциях закона.

В период с 2015 года и до 01.08.2016 года в российское право законодателем было введено новшество, которое спровоцировало ряд судебных процессов и споров по взысканию денежных средств, законные проценты , а именно мы говорим о ст.317.1 ГК РФ.
Для того чтоб понять как применяется данная норма в настоящий момент, а также применение ее условий к договорам заключенным до её принятия и после в разные периоды времени, необходимо изучить обе ее редакции и понять их существенные отличия, а именно: редакция с 01.06.2015 года (условно назовем - первая редакция) и редакция 02.08.2016 года (вторая редакция)
На момент написания обзора проценты по ст. 317.1 ГК РФ можно взыскать, если это только предусмотрено в законе или договоре. Условие о законных процентах обязательно должно быть предусмотрено в договоре или законе, то есть воля сторон сделки по передаче и соответствующему получению денежных средств в пользование должна быть определенно выражена.
Однако, если у вас договор заключен в период с 01.06.2015 года по 01.08.2016 года то есть опасность получить дополнительный счет на оплату так называемых законных процентов насчитанных на основании ст.317.1 ГК РФ в редакции на тот период времени.
подробнее читайте в полном тексте статьи на нашем офф.сайте по ссылке ниже.
http://www.yurgruppa.ru/zakonnye-procenty-primenenie-st-317-1-gk-rf/
Add a comment...

Post has attachment
С новым годом друзья! Консультации бесплатно!
Юридическая группа "Город Сегодня" поздравляет всех с наступающими новогодними праздниками! В течении пяти лет мы работаем для Вас и для вашего блага! Желаем в будущем 2017 году счастья и здоровья Вам и вашим близким!
В честь Нового года и Новогоднего настроения Юридическая группа объявляет о начале новогодней традиционной акции с 01.12.2016 года по 30.12.2016 года консультации каждую пятницу с 10-00 до 17-00 оказываются бесплатно!
На консультацию вы можете подойти по адресу: г. Иркутск. ул. Киевская, дом 7, офис 403Б, консультации оказываются в порядке живой очереди. Запись по тел.289-680.Счастья Вам в наступающем 2017 году!
http://www.yurgruppa.ru/predprazdnichnye-usloviya-akciya/
Add a comment...

Post has attachment
Взыскание зарплаты - срок в течение года работникам и ужесточение ответственности работодателям.
Срок по взысканию заработной платы в судебном порядке увеличили до одного года. Уже с 03 октября 2016 года вступает в силу Федеральный закон от 03.07.2016 N 272-ФЗ принятый 03 июля 2016 года.

Согласно данного закона был увеличен срок по взысканию заработной платы в судебном порядке ровно до года. Данный срок начинает течь со дня установленного срока выплаты. Т.е. если вам не выплачена зарплата, положенная к выплате 20 октября 2016, то за взысканием вы сможете обратиться в суд вплоть до 20 октября 2017- т.е. в течение всего года.

Напомним, что ранее ст. 392 ТК РФ звучала иначе и ставила в неравное положение работника по сравнению с работодателем. В старой редакции статья давала срок для обращения в суд для Работодателя в течение года, а для работника в течение всего трех месяцев. Старая редакция по нашему мнению давала преимущества организациям при судебных конфликтах и многие споры разрешались в пользу работодателя только по причине пропуска трехмесячного срока, что давала почву для огромного количества жалоб, как со стороны юристов, так и со стороны работников.

Перед судами очень часто ставили вопрос - почему организациям с отлаженной структурой, и по сравнению с работниками, являющиеся более защищенными предоставляют право для обращения в суд в течение года, а работнику при взыскание зарплаты лишь всего три месяца. Данной не справедливости теперь больше нет.

Согласно нового закона с 03 октября 2016 года, статья 392 ГК РФ дополнена следующим: «За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.»

Указанным законом также внесены изменения в части территориальной подсудности трудового спора. Если ранее работник мог обратиться с иском к организации по ее месту нахождения или нахождения ее филиала. Указанное положение также ставило в неравное положение работника, и причиняла значительные сложности при защите прав. Так, например при удаленной работе, когда организация находилась в другом городе и регионе работник, оставшись без средств к существованию, вынужден был подавать иск по месту организации и нести расходы на проезд и проживание, а то и вовсе отказываться от защиты своих прав и взыскание зарплаты в связи с удаленностью правосудия.

На сегодняшний день, законодатель исправил данную несправедливость и предоставил права выбора где будет рассмотрен спор работнику. Дополнив ст. 29 ГПК РФ частью 6.3., которая гласит, иски о восстановлении трудовых прав могут предъявляться также в суд по месту жительства истца. Тем самым предоставив право выбора, где будет проходить суд и взыскание зарплаты работнику.

Кроме того, усиливая контроль над деятельностью организаций, законодатель уточнил ст.5.27 КоАП РФ об ответственности за нарушения в сфере трудового законодательства ужесточив наказания за нарушения трудового законодательства и дополнив новой ответственностью за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы. Ранее работодатель нес ответственность за невыплату заработной платы лишь в виде незначительной неустойки, которой и ответственностью назвать нельзя.

С принятием нового закона не выплата заработной платы влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Кроме того, повторное привлечение к ответственности влечет еще более высокие штрафы.
Мы на нашем официальном сайте
ссылка на полный текст статьи и источник.
http://www.yurgruppa.ru/vzyskanie-zarplaty-srok-v-techenie-goda/
Add a comment...

Помощь юриста в оформлении наследства.
Большинство людей рано или поздно приходиться участвовать в событиях и взаимодействовать с органами государственной власти и порой повод не всегда радостный.Однако из этого не следует. что нужно опускать руки и пускать все на самотек. Привлечение юриста при принятии наследства это реальная помощь и экономия времени.

Принятие наследства в нашей стране осуществляется по заявлению стороны, но одного заявления недостаточно. Необходимо предоставить нотариусу ряд справок и документов на имущество, оплатить госпошлины в различных органах, заказать и получить справки, а это сопряжено с значительными затратами времени, нервов и средств.

Хорошо если наследодатель следил за документами, и они находятся в относительном порядке и доступности, но бывает и так. Что значительную часть документации приходиться восстанавливать и процесс получения наследства затягивается на месяцы и годы. Законодатель установил срок для подачи заявления для принятия наследства- этот срок в течении полгода с момента смерти наследодателя (ст. 1154 ГК РФ). Однако, пока вы не предоставите все необходимые бумаги нотариусу наследством вы обладать не сможете. Кроме того, иногда необходимо также участие в судебных процессах.

При таких обстоятельствах целесообразно задуматься о привлечении юриста, специалиста, который поможет вам и сделает это за вас в кратчайшие сроки собрать необходимые документы, грамотно оформить недостающие бумаги, в случае возникновения необходимости представит ваши интересы как и у нотариуса, так и в суде.

Стандартный перечень документов при принятии наследства небольшой.
- паспорт (доверенность на представителя)
- свидетельством о смерти наследодателя;
- справкой о прописке с последнего места жительства наследодателя;
- завещанием (если составлялось);
- документами, которые подтверждают ваше родство с наследодателем, если завещания нет - свидетельством о рождении, о браке, о расторжении брака, справкой из органа ЗАГС о смене фамилии.

Но не нужно обманываться, что дело этим ограничится. По мимо прочего вам необходимо будет запланировать несколько походов в БТИ, Росреестр, Кадастр, ЗАГС и т.д. для оформления справок, дубликатов, результатов оценки и т.п. Перечень может быть самым разнообразным, всё зависит от конкретной ситуации и имущества. Для оформления наследства на квартиру, гараж, на земельный участок, на автомототранспортное средство, на банковский вклад, на акции нужны разные документы.

Все эти документы поможет вам собрать один из наших специалистов. Кроме того, ваше участие понадобиться минимальное (например: уделить время для заключения договора и выдачи нотариальной доверенности), после этого ожидать получения свидетельства на то или иное имущество. Весь перечень работ будет с вами согласован. Каждый шаг нашего специалиста вам будет известен, и вы всегда будете в курсе, на каком этапе находиться ваше дело по принятию наследства. Приятно удивлены сроками получения наследства. Наши специалисты обладают юридическими знаниями и огромным опытом, в том числе и опытом представительства в суде.
Ждем вас! Мы реально помогаем.
Мы на нашем официальном сайте!
http://www.yurgruppa.ru/pomoshh-yurista-v-oformlenii-nasledstva/
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded